专利申请需要多久?
申请是一个庞大而且冗杂的一个过程,一天的商标申请量非常庞大,这其中就难免会出现重合现象。使用了多年的商标,可能早已经被别人注册过了该怎么办呢?已经存在相同商标要怎么办?
1、在商标名称原有的基础上做简单修饰填字加词最简单,比如有一家企业要要注册一品鲜的商标,经过沈阳商标注册查询之后,发现早已由他人注册了这个商标,我公司商标顾问告知客户,公司与商标名称不同也是可以的。客户接受了这个建议,找到我们商标注册代理之后更改为海底一品鲜并且顺利拿到了商标注册证书。这是很简单的,也是最直接的。但是加入通用名称是不能作为商标组成部分的,比如客户要注册一品鲜渔业这样也是不给予商标注册的。在原有基础上加入了没有实质含义的字也是要被驳回的。就是比如说新一品鲜那也是不可取的。在原有基础上加新、斯、之、特、尔这些词没有实质变化含义。商标局是不给予注册的。还要注意的是不要添加地名,比如天津一品鲜青岛一品鲜这些出现县级以上地名的商标都是不给予注册的。
2、可以通过商标注册流程中的商标异议商标宣告无效拿回来自身使用了多年的商标,被他人抢注是可以通过商标注册流程中的商标异议途径拿回。需要证明商标已经有了很高的知名度,或者对于他人抢注提供书面的证据材料,要形成有效的商标注册异议证据链。但是只有一小部分才能通过此途径要回来。中国商标注册是在先申请原则,所以一定要提高商标注册的意识。
3、还可以通过商标撤销三年使用的途径要会来在先注册的商标,已经注册三年了并没有使用,就可以走撤三途径,要回来自己的心仪商标。商标注册申请人要自己证明,提供书面证据递交给商标局。
马德里商标与欧盟商标的区别,随着业务的不断拓展,很多企业都会走出国门。但在国内注册的商标一旦“出国”就很难受到本国法律的保护。“出国”企业有两种商标可供选择:一种是马德里商标,一种是欧盟商标。
那么马德里商标与欧盟商标的区别是什么?马德里商标与欧盟商标的区别马德里商标与欧盟商标的区别一:保护范围不同马德里商标保护的范围以申请人指定的国家为准。申请人可以指定1个国家,也可以指定全部成员国。但是,每指定一个国家,就要承担相应的费用。欧盟商标是无论你在28个成员国之中的哪一个国家注册商标,你的商标都将受到这28个国家的保护。
马德里商标与欧盟商标的区别二:申请人资格限制不同马德里商标的申请人必须是成员国的企业、个人或其他组织,且必须以原属国已申请或注册商标为基础商标,向世界知识产权组织(WIPO)提起申请。也就是说你必须在国内先注册好商标,然后才能申请马德里商标。欧盟商标则没有限制,任何人都可以提交申请。
马德里商标与欧盟商标的区别三:本质不同马德里商标受保护的国家或地区要相对多一些,一份申请可以指定全部成员国,且申请费用相对于单一国家低一些,在全球使用范围非常广泛,我们所说的“国际商标”指的就是马德里商标。欧盟注册商标的保护范围仅限于欧盟28国家,但申请流程较为简便且时间相对较短。马德里商标和欧盟商标各有各的优势,如果企业只需要在欧盟成员国寻求商标权利的保护,建议选择申请欧盟商标,如果需要在更多的国家进行沈阳商标注册,通过马德里申请是非常不错的选择。
专利、商标和版权是知识产权中的重要内容,由于商标与人们的生活紧密相关,因此大部分人对商标都有一定程度的了解,然而对版权和专利的认识并不够全面。因此很多人对于什么是专利申请以及办理专利申请有什么好处也不明白。代理沈阳商标注册、版权登记代理和专利申请十余年,有丰富的知识产权代理经验。所接触的需办理专利申请的客户中,有大部分客户对申请专利需要的时间、材料和具体的申请流程非常模糊,因此都会找专业的知识产权代理公司。
一、什么是专利申请?
专利申请就是国家知识产权局提交专利申请文件,申请专利,经过国家知识产权局审批,最终授予专利权的过程。我国目前专利有三种类型:发明、实用新型专利申请和外观设计专利。我国专利申请采用在先申请原则。即两个以上的申请人就同一项发明创造申请专利,授予在先申请的人。
二、专利申请需要多久?
1、发明专利的审查周期在2年以上;
2、实用新型的审查周期在6个月左右;
3、外观设计的审查周期在3个月左右。
三、专利申请保护期限是多久?
1、发明专利的保护期限:自申请之日起保护期限20年;
2、实用新型专利的保护期限:自申请之日起保护期限为10年;
3、外观设计专利的保护期限:自申请之日起保护期限为10年。
四、专利申请办理有什么好处?
专利能够让企业在激烈的市场竞争中占据有利的位置,尤其是对中小型企业而言,好的专利足以令其在市场中立于不败之地。具体来说,专利能够带给我们如下功能:
1、独占市场一种产品只要授予专利权,就等于在市场上具有了独占权。未经专利权人的许可,任何人都不得生产、销售、许诺销售、使用、进口该专利产品。因此,专利有很重要的占领和保护市场的作用。这种作用在关贸总协定中制定了与贸易相关的知识产权保护协定后更加突出了。它把对专利的保护与国际间的贸易相挂钩,强化了对专利的保护力度。
2、专利技术可以作为商品出售(转让)纯技术一旦被授予专利权就变成了工业产权,形成了无形资产,具有了价值。一项纯技术不能成为工业产权(技术秘密除外)。因此,技术发明只有申请专利,并经专利局审查后,授予专利权,才能变成国际公认的无形资产。
3、避免被他人抢先申请专利虽然专利法规定在专利申请日前应当在国内没有公开制造、销售、使用过,但由于事后要取得相应的有效证据相当困难,因此,存在他人将你们已经公开的产品(或技术)拿去申请并获得有效专利的可能,甚至倒过来追究你们的侵权责任,到时只有哑巴吃黄莲的份了。
4、专利宣传效果好在宣传广告或产品打上专利标志,消费者认为这种商品更具可靠性、信用性,提高企业的知名度。
5、避免会展上撤下展品的尴尬在展览会上,专利权好比是新产品的“出生证”,谁拥有该“出生证”,谁就拥有了该产品作为专利产品展示的权利。否则,随时有被责令撤下展示物品的危机,甚至会被取消参展资格(大型会展一般都有知识产权保护的相关规定,如广交会上就施行《涉嫌侵犯知识产权的投诉及处理办法》)。因此,参展企业对自己研发的新产品应当及时申请专利,对由供货商完成研发的新产品则建议其申请专利后再组织参展。
6、防止他人模仿本企业开发的新技术、新产品一项技术一旦申请专利,无论这项技术通过发表论文,还是参加学术会议或展示会,或以其它方式的公开,均是在法律保护下的公开,任何人即使通过上述途径学会或掌握了这项技术,在这项技术被授予专利权后,也不能随便使用。
当然,除了以上所述的好处,还有专利一般还作为企业上市和企业其他评审中的一项重要指标、科研成果市场化的桥梁作用等等。总之,专利既可用作盾,保护自己的技术和产品;也可用作矛,打击对手的侵权行为。专利要运用的好的话,专利对企业的作用不可限量。
在商标侵权的判定中,如何精确认定近似商标是不可或缺的必要过程。可是如何准确认定近似商标?我司这就来为您解答。侵权的成立是需要有两个条件的,一个是商标或标识相同或近似,另一个就是在相同或相似的商品中使用。
只有同时具备了这两个条件,商标侵权即成立。近似商标和相同商标虽然有所不同,仅仅是在视觉上有差异,但是在其他方面,如发音、含义等方面与注册商标近似,那么就会造成消费者的混淆。那么如果何准确认定近似商标?一般情况下就从以下的3个方面考虑:
1.商标的外观。就是站在消费者角度对两个商标的文字、图形或两者组合的视觉效果观察,是否能够引起误认或者混淆。
2.商标的读音。顾名思义就是通过读音来确定是否因为读音相同或近似而混淆。
3.商标的含义。分析两个商标的含义是否相同或相似而引起的混淆。
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